Читаем Против интеллектуальной собственности онлайн бесплатно
Против интеллектуальной собственности
Полный текст книги«Против интеллектуальной собственности» (Against intellectual property)Стефан Кинселла — ведущий либертарианский экономист нашего времени. Он заслужил свою высокую репутацию за счет известных работ касательно (так называемой) «интеллектуальной собственности» и авторского права. В предлагаемой Вам работе Кинселла развенчивает мифы о пользе и необходимости интеллектуальной собственности, которая по своей сути является институтом рабства. Книга написана на самом высоком уровне. Рассматриваются как аргументы сторонников ИС, так и противников. Перевод: Жилин ВладимирСтатья переведена по заказу Либертарианской Партии России
Документальная литература / ПублицистикаВсе либертарианцы приветствуют права частной собственности и соглашаются, что права собственности включают права на материальные ресурсы. Эти ресурсы включают недвижимое (как например, земля, дома) и движимое (например, машины, мебель, часы и т.д.)[1]
Далее, все либертарианцы поддерживают права собственности человека на собственное тело. Такие права могут быть названы «самовладение», так как подразумевается, что отчуждаемость таких прав находится под вопросом, в отличие от прав на внешние объекты.[2] В любом случае, общая точка зрения либертарианцев состоит в том, что все материальные редкие ресурсы — природные или созданные человеческим трудом, движимые и недвижимые, а также тела индивидов — являются предметами правового контроля или «владения» определенных индивидов.
При отходе от рассмотрения материальных (вещественных) предметов точка зрения размывается. Права на защиту репутации (законы о диффамации) или на защиту от шантажа, являются правами на нематериальные вещи. Большинство, если не все либертарианцы выступают против законов о защите от шантажа, многие против идеи защиты репутации.[3] Также обсуждаемым является вопрос о защите интеллектуальной собственности (далее используется сокращение ИС). Есть ли у индивида права на продукты его интеллектуальной деятельности, такие как изобретения или письменные работы? Должен ли закон защищать такие права? Ниже я просуммирую текущую ситуацию с защитой ИС. Далее последует обзор текущих либертарианских взглядов на ИС, и я представлю свои соображения на этот счет.
Интеллектуальная собственность — это широкое понятие, которое охватывает несколько различаемых законом типов прав, происходящих от разных видов творческой работы и, так или иначе, связанных с идеями.[4] ИС — это права на нематериальные вещи[5] —
Авторское право — это право, которым наделяются авторы «оригинальных работ», таких как, например, книги, статьи, фильмы и компьютерные программы. Авторское право дает исключительные права на воспроизведение работы, изготовление производных произведений или публичного исполнения и презентации работы.[8]
Авторское право защищает только
Хотя авторское право может требовать регистрации для получения легальных преимуществ, оно не требует регистрации для своего существования. Иными словами, авторское право появляется в тот момент, когда произведение «зафиксировано» на «материальном носителе», и длится в течение жизни автора плюс 70 лет, или всего 95 лет, если авторским право владеет наниматель автора.[10]
Патент — это частная собственность на изобретения, которые состоят в устройствах или процессах, выполняющих «полезную» функцию.[11] Например, может быть запатентован новый или усовершенствованный тип мышеловки. Патент дает владельцу ограниченную монополию на производство, использование или продажу изобретения. Впрочем, патент на самом деле дает владельцу право
Не каждое изобретение может быть запатентовано. Верховный суд США, к примеру, выделил три категории непатентуемых объектов: «законы природы, природные явления и абстрактные идеи».[13] Однако, использование «абстрактных идей» к какому-либо «практическому приложению», дающему «полезный, конкретный и материальный результат»[14], может быть запатентовано. В США патенты, полученные после 8 июня 1995, действуют двадцать лет с момента подачи заявки[15] (по предыдущему закону они действовали 17 лет с даты выпуска).
Промышленным секретом считается секретная формула, устройство или информация, которая дает владельцу конкурентное преимущество до тех пор, пока остается секретной[16] Примером может быть формула напитка Coca-Cola®. Промышленные секреты могут содержать информацию, которая недостаточно нова или недостаточно оригинальная для патентования (например, сейсмологическая база данных или список клиентуры). Законы о промышленных секретах предназначены для предотвращения «незаконного присвоения» промышленного секрета и вреда, нанесенного таким присвоением.[17] Промышленные секреты защищаются законами штатов, кроме того, недавно выпущен федеральный закон о промышленных секретах.[18]
Защита промышленного секрета приобретается вместе с декларированием того, что детали объекта являются секретными. Промышленный секрет мог бы существовать неопределенное время, но требования к раскрытию информации, инженерный анализ или независимое изобретение могут уничтожить его. Промышленные секреты могут защищать информацию и процессы, как, например, подборки данных или карты, не защитимые авторским правом, а также защищать исходный код программ, который не раскрывается и поэтому не может быть защищен патентом. Недостаток промышленных секретов в том, что если аналогичное изобретение будет сделано независимо и другой изобретатель получит патент на устройство или процесс, он может запретить первичному разработчику (держателю промышленного секрета) использование изобретения.
Торговая марка — это слово, фраза, символ или дизайнерское решение, используемое для
Другие права, связанные с защитой торговых марок, включают защиту от подрыва[20], некоторых форм киберсквоттинга[21], и других приемов нечестной конкуренции. ИС также включает некоторые последние инновации, как, например, скрытая защита работ, доступная разработчикам интегральных схем[22], защита
В США патентные права почти исключительно регулируются федеральным законом, с тех пор, как Конституция дала Конгрессу право «способствовать техническому прогрессу и развитию искусств».[25] Несмотря на то, что источник патентов — федеральное законодательство, многие аспекты, такие как
Многие непрофессионалы, в том числе и либертарианцы, имеют смутное представление о концепции и законодательстве об интеллектуальной собственности, в связи с чем часто путают авторские права, патенты и торговые марки. Широко распространено заблуждение о том, что в США изобретатель, который первым подал заявку, имеет приоритет над тем, кто подал заявку позже. Между тем, патентная система США близка к системе «кто первый изобрел», в отличие от большинства систем других стран, которые используют систему «кто первый заявил» для определения приоритета.[29]
Как указано выше, права ИС — как минимум, патенты и авторские права — могут считаться правами на идеальные объекты. Важно заметить, что собственность на идею или иной идеальный объект дает владельцам ИС эффективный инструмент контроля прав собственности на
Так, если
Подобным образом, владением
Либертарианские взгляды на ИС варьируют от полной поддержки защиты максимально вообразимого спектра прав интеллектуальной собственности, до полного отрицания необходимости защиты этих прав. Большая часть дебатов идет по поводу патентов и авторских прав, обсуждение торговых марок и промышленных секретов менее интенсивно. Соответственно, и данная статья сфокусирован в наибольшей степени на легитимности патентов и авторских прав.
Аргументация за ИС делится на два направления: с позиции естественного права и утилитаристскую. Либертарианские защитники ИС принимают это деление.[30] К примеру, защитниками ИС на основе естественного права, или, во всяком случае, не явными утилитаристами, являются (в порядке убывания крайности взглядов) Галамбос, Шульман и Рэнд.[31] Среди предтеч современных либертарианских взглядов сторонниками ИС, основывающими их на естественном и моральном праве, были Спунер и Спенсер.[32]
В соответствии с концепцией естественного права взгляды на ИС поддерживаются некоторыми либертарианцами, которые считают, что результаты умственного труда требуют защиты, аналогичной защите собственности на материальные блага. И те и другие — продукты труда, а следовательно, индивид имеет естественное право на плоды своего труда. В соответствии с этой точкой зрения как человек имеет естественное право на выращенное им зерно, так имеет и право на идеи, которые генерирует, и на произведения искусства, которые создает.[33]
Эта теория исходит из идеи, что индивид владеет своим телом и результатами своего труда, и, следовательно, результаты труда включают и интеллектуальные «творения». Индивид создает сонет, песню, скульптуру, применяя свой труд и тело. Он, соответственно и «владеет» этими творениями, потому что они изготовлены с помощью вещей, которыми он «владеет».
Существует и утилитаристская аргументация в пользу прав ИС. Федеральный судья Ричард Познер — выдающийся защитник ИС с утилитаристской позиции (хотя и не либертарианец).[34] Среди либертарианцев анархист Дэвид Фридман анализирует права ИС с позиции «экономики закона»[35] и склоняется к поддержке соответствующих утилитаристских институциональных рамок. Утилитаристская доктрина предполагает, что должны выбираться такие законы и политические решения, которые максимизируют «благосостояние» и «полезность». Идея состоит в том, что при условии защиты авторских прав и патентов будет совершаться больше изобретений и создаваться произведения искусства, что приведет к росту благосостояния. Обобществление благ и «эффект безбилетника» уменьшают количество производимых интеллектуальных благ ниже оптимального уровня и, т.е. ниже уровня, который был бы достигнут при условии адекватной защиты ИС. Таким образом, благосостояние будет оптимизировано, или, как минимум, увеличено, так как дарование монопольного права собственности на произведения искусства и изобретения будет стимулировать авторов к творчеству, а изобретателей — к разработке новых идей.[36]





